לשם ריווח: על שרצר נ' סמירה וקריאטיב קומונס

החלטת בית המשפט המחוזי בע"א 1055/09 ליאת שרצר בר נ' רבקה סמיירה (וראו סיכום באתר של עו"ד חיים רביה) היא החלטה משמעותית לא רק בדיני הגנת הפרטיות אלא גם בדיני המידע, בין היתר כי לראשונה נדונה השאלה מהי שימוש בשמו של אדם, כינויו, דמותו או קולו לעשיית ריווח. חוק הגנת הפרטיות, בסעיף 2(6) אוסר על שימוש כזה לשם עשיית ריווח, והעניין לגבי מהו שימוש נדון באריכות בעא 8483/02 אלוניאל נ' מקדונלד, אולם השאלה מהו עשיית ריווח היא שאלה מעניינת שטרם נדונה.

נסיבות המקרה בעניין ליאת שרצר, בהפשטה יתרה, הן כדלקמן: שרצר היתה אורחת בחתונה בשנת 2002. בערך בשנת 2007 גילתה שרצר שתמונה מהחתונה, בה היא מופיעה ברקע, מופיעה באתר האינטרנט של סלון כלות. על פי ממצאי בית משפט השלום (א 47047/07 שרצר נ' סמירה), שרצר הופיעה ברקע בתמונה, כאשר הכלה, הלובשת את שמלת הכלות של הנתבעת, היא במרכז. שרצר פנתה לבית המשפט בתביעה על פגיעה בפרטיותה, בית משפט השלום דחה את התביעה וקבע כי התובעת נתנה הסכמה שבהתנהגות, וכי מדובר בתביעה קנטרנית. על ממצאים אלה שרצר ערערה.

בית המשפט המחוזי דן, בקצרה, בשתי שאלות מהותיות: הראשונה היא מהו עשיית ריווח והשני הוא הגנת זוטי הדברים (עניין של מה בכך) בכל הנוגע לפגיעה בפרטיות. בעוד שהטענה השניה מנומקת ומפורטת, ומסבירה כי לא כל פגיעה בפרטיות אוטומאטית מזכה בפיצוי, אלא שיש אפשרות, במקרים בהם לא מדובר בעניין מהותי, שחוק הגנת הפרטיות לא יתן לתובע לקבל פיצוי (וראו, בזכויות יוצרים ת"א (ת"א) 37759/07 שוחט נ' מעריב הוצאת מודיעין בע"מ). הרעיון הוא להרתיע תובעי-סרק ואנשים שרוצים להתפרסם רק כי תמונתם הופיעה ברקע בצילום עיתונות או כי נעשה שימוש בשם הדומה לשלהם (וראו תא (י-ם) 6157/04 דוד ("הכי טוב") דבש נ' אדלר חומסקי & ורשבסקי).

מנגד, השאלה השניה היא משמעותית יותר, ולא קיבלה התייחסות מספקת בפסק הדין, בין היתר כיוון שזו הפעם הראשונה שהשאלה עולה. השאלה היא מתי נעשה רווח בשימוש בשמו של אדם, או אלמנט אחר שלו טרם נדונה לעומק (והשוו את תא (חי') 534-08 חוה קורן ישראלי נ' שי כהן, בו בית המשפט המחוזי קבע כי אין למפורסמים זכות לפרטיות בשימוש בדמותם). בית המשפט, בצורה ברורה, מסביר כי "על מנת לקיים פגיעה זאת חייב הנפגע להוכיח קיומו של קשר סיבתי בין שימוש בתמונה בה מופיעה דמותו, לבין מטרת הרווח שבאותו שימוש". קביעה כזו מאפשרת לנו לקבל פרשנות, ראשית, לדיון ארוך שהתנהל דווקא בנושא של זכויות יוצרים.

אחד הרשיונות הנפוצים בתחום התוכן החופשי הוא רשיון Creative Commons Attribution Share-Alike Non-Commercial. הרשיון מאפשר שימוש ביצירות של אחרים, כל עוד מתקיימים שלושה תנאים: (1) ניתן קרדיט ליוצר המקורי; (2) כל יצירה שמתבססת על התוכן המקורי תשוחרר תחת אותו הרשיון ו(3) השימוש ביצירה יעשה למטרות לא מסחריות. השאלה הזו הובילה למחקר ארוך בנושא הבנת ההגדרה של שימוש לא מסחרי, שהתוצאות בו לא היו חד-משמעיות. כתוצאה מכך, השאלה האם ניתן לעשות שימוש ביצירות ששוחררו תחת הרשיון הזה באתרים, שלדוגמא, מציגים פרסומת, לא נענו בצורה חד משמעית. פסק הדין בנושא שרצר, אולי, נותן לנו פריזמה ראשונה שדרכה ניתן לצפות ולהבין מה הדרך להבין את כוונת הריווח (למרות שיש להבדיל בין "ללא רווח" ל"לא מסחרי").

הדרישה כי יהא קשר סיבתי בין השימוש ביצירה לבין הרווח היא דרישה מהותית וברורה. כלומר, בעוד שאם אני משתמש באתר בתמונת אילוסטרציה כלשהיא, לא ניתן להוכיח בצורה מובהקת סטטיסטית כי יש קשר ישיר בין הצגת התמונה לבין הרווח שלי מפרסומות (כמו גם במקרים בהם אני משתמש בתמונה באתר אשר נגבה תשלום עבור הצפיה בו), רווח ישיר קם כאשר יש מסחר בתמונה. כלומר: על ידי סחר בתוכן עצמו, או בניית מודל עסקי אשר מניב הכנסות כתוצאה ישירה משימוש בתכנים.

כלומר, השאלה מהו שימוש "לא מסחרי" היא שאלה עובדתית לא קלה, אבל בפירוש אינה שאלה שנובעת ממהות המשתמש, אלא דווקא ממטרת השימוש.

מאת יהונתן בקטגוריות: זכויות יוצרים, פרטיות תגיות: , , , , , , , , , , , , ,   2 תגובות

[טוויטר כמשל | 140 תווים של קופירייט] 16:19 תבעתי את טוויטר

מאת: יהונתן קטגוריות: זכויות יוצרים; תגיות: , , , , , , , , , , ; 18 תגובות; פורסם בתאריך 21 בפבר', 2009

הטכנולוגיה, כך אנו יודעים, נוטה לצור הרבה יותר מדי בעיות למשפטנים שהמשתמשים בה לעולם לא חשבו עליהן. חלק ניכר מעבודתי, כעורך דין, הוא להתאים את המציאות הטכנולוגית, שמאפשרת כל כך הרבה למשתמש, לחוקים ארכאים לעיתים ואפילו למקרים בהם החוק בכלל לא יכול להבין את המשמעות של הטכנולוגיה.

טוויטר, השירות שלא מפסיקים לדבר עליו, הוא שירות מיקרו-בלוגינג שמאפשר לכל אדם לתת תשובה לשאלה "מה אני עושה עכשיו". בפועל, טוויטר הוא הרבה יותר מזה: ארגונים עסקיים משתמשים בו כדי ללכלך את האינטרנט ולצור קשר עם לקוחות שלהם ולקדם את המותג, פוליטיקאים משתמשים בו כדי לעמוד בקשר אישי יותר עם הבוחר, אתרי חדשות משתמשים בו כדי להודיע לקוראים על עדכונים ומשתמשים כמוני וכמוכם משלבים אותו ברשתות חברתיות אחרות.

היתרון הענק של טוויטר הוא הפלטפורמה הפתוחה שלו. טוויטר מאפשר, באמצעות API פתוח לחלוטין, להתממשק עם תוכנות ושירותי רשת לפי סטנדרט שטוויטר קבעו. למרות שהדבר נשמע נהדר, זה מפריע מעט להסביר לאנשים ששואלים 'מה זה טוויטר בעצם?'. אבל יתרון אחד נוצר באמצעות הפתיחות הזו: בני אדם חופשיים לכתוב אפליקציות, אתרים ושירותים שמיועדים להפוך את החיים למעניינים יותר [עד כדי כך שיש כאלה שחושבים, בשוגג, שטוויטר מחליף את OpenID כסטנדרט].

במהלך אירועים קריטיים, כמו רעידות אדמה ומתקפות טרור, גולשים השתמשו בטוויטר על מנת לדווח על המתרחש. יצרו תוכן גולשים אמיתי, שיש כאלה שטוענים שהחליף את אתרי החדשות, אבל לא רק: במהלך מלחמת עזה האחרונה החליטה מכונת התעמולה הציונית משרד החוץ להשתמש בטוויטר על מנת ללכלך את האינטרנט בתעמולה ציוניתלעסוק בהבהרת האמת.

[אז מה בעצם הבעיה עם טוויטר?]

הבעיה עם טוויטר היא מאוד פשוטה. כל העדכונים האלה, של עד 140 תווים, מוגנים בזכויות יוצרים כמו כל גיבוב אחר של הגולשים. אכן, זכויות היוצרים שאנחנו כל כך אוהבים לתעב חלות גם על ביטויים קצרים, גם אם אלה ניתנים להפצה בצורה מהירה ולחברים שלנו. ולכן, יש שתי דרכים פשוטות לפתור את 'הבעיה' של זכויות היוצרים: הדרך הראשונה היתה לכתוב תנאי שימוש שמהווים חוזה בין המשתמש לטוויטר שמאפשרות לטווויטר להפיץ את התוכן ובעצם מקנות לטוויטר רשיון (בלתי הדיר, קבוע, עביר וללא תמורה, עם עוד כל מיני מילים שעורכי דין אוהבים להשתמש בהן) ולעשות את אותה טעות שפייסבוק עשתה השבוע: לצאעת נגד הגולשים שלנו. הדרך השניה היתה לעמוד בהוראות החוק, ולאסור על שירותים לקחת תכנים מטוויטר ולהפיץ אותם הלאה. תנאי השימוש של טווויטר שותקים בעניין זה, מעבר לכך: כיוון שהם מציינים שהתכנים שלי בטוויטר הם שלי, אני יכול ללכת מחר ולתבוע אפליקציות צד שלישי שמציגות את התכנים שלי מטוויטר על הפרת זכויות יוצרים, או אפילו נגד משתמשים בפונצקיה של ReTweet שמפרסמת מחדש את דבריי.

[בטח, ואז מי ישתמש בשירות?]

אפשרות אחרת, שניתן להעלות על הדעת, היא לאפשר למשתמשים לשחרר את התכנים שהם כותבים בטוויטר תחת רשיון קריאטיב קומונס. אותו רשיון, בעצם, מאפשר למשתמשים אחרים לקחת את התכנים שלי ולעשות בהם שימושים מסוימים, כפי שאני אמצא לנכון. הפתרון הזה ייושם השבוע על ידי שירות  TweetCC שמחזיק, בעצם, ארכיון של הצהרות של גולשים המרשים להשתמש בתכנים.

הפתרון הזה רע באותה המידה. הצורך לפנות לארכיון, לבדוק על כל משתמש, ורק אז לראות אם אפשר להשתמש במידע שהוא יצר, הוא צורך מיותר כאשר הטכנולוגיה מאפשרת זאת בכל מקרה. הפתיחות של הפלטפורמה היא מה שהופך אותה לשימושית ונפלאה. לכן, השימוש בCC על מנת לשחרר את התכנים לציבור הוא שגוי לא פחות מאשר אותה ארכיטקטורה שגויה שטוענת שהצגה של תכני וידאו מותרת רק באמצעות דפדפן מסוים.

[אז גם החוק וגם הרשיון הם אבסורדיים?]

כן; טוויטר בעצם, בהיותו שירות כה פשוט, תופס את החוק עם המכנסיים למטה. ההגיון הבריא, שאמור להיות אבי החקיקה, לא יכול לחיות עם מצב בו תוכן שאני מפרסם ברשת על מנת שיקראו אותו יאפשר לי לתבוע את קוראי התוכן, גם אם אלה משתמשים ב אפליקציות אחרות על מנת לקרוא את התוכן. ההגיון הבריא לא יכול לחיות עם המאמץ שאני אצטרך לפעול כדי להרשות לאחרים לקרוא את מה שהטכנולוגיה מספקת בשלוש דקות.

הטכנולוגיה נועדה להביא לרווחה, לא לבעיות משפטיות. כשאנחנו צריכים להתאמץ על מנת לעגל את ריבוע זכויות היוצרים, וכל זאת על מנת לאפשר לאחרים לעשות שימושים ב140 תווים, המאמץ גדול מדי והגיע הזמן לשנות את החוק.

מאת יהונתן בקטגוריות: זכויות יוצרים תגיות: , , , , , , , , , ,   18 תגובות

מחשבות משפטיות ליום ד', רשיונות, פרטיות, גנריות ורשלנות

0.
ערוץ אל-גז'ירה משחרר לכל סוכנויות הידיעות, הבלוגרים וכל מי שרוצה בעצם צילומים מעזה תחת רשיון Creative Commons. השחרור, שפורסם בבלוג של קריאטיב קומונס, נותן מאגר מקיף של וידאו. השאלה האם רשיון שימוש הוא אמצעי פוליטי עולה כאן: מניעת כניסת העיתונאים בצורה חופשית לרצועה יצרה חסך במידע מהרצועה והשחרור של המידע מאפשר לגשר על הפער הזה. עכשיו, אולי גם דובר צה"ל צריך לעשות שימוש בעניין הזה ולשחרר תכנים בצורה חופשית, מי שמספק יותר מידע הוא זה שמסתמכים עליו בסופו של דבר, ואם אתה נותן לאחרים להשתמש בתמונה שלך, אתה תגיע רחוק יותר.

1.
כתבתו של נמרוד קמר על מחדלי החוק הביומטרי פורסמה במגזין פירמה. הכתבה מאפשרת מבט לרוחב על הבעיות בתעודות הזהות הביומטריות ומראיינת אותי תוך שאני חוזר על דברי בפוסט הזה (כבוד למגזר). דווקא עכשיו, כשהבחירות מתקרבות, חשוב שהנבחרים שלנו יקבלו את המידע הזה חופשי ופתוח. הליך החקיקה המזורז ושאר המחדלים יהיו עוד יום אחד נושא לועדת חקירה כשאנחנו נאבד את זהותנו.

2.
ואם כבר סטנדרטים של אבטחת מידע, התביעה שהוגשה אתמול על ידי שלמה מן נגד אופירה אסייג נועדה להגן על אבטחת המידע. להזכירכם, וכדי להפוך סיפור קצר לארוך: מן כתב בלוג תחת הכינוי ייגר-מאיסטר בתפוז, בבלוג הוא עסק בביקורת תקשורת וביקר, בין היתר, את אתר One. לאחר שמאסו בביקורת, הגיש אתר One נגדו ונגד שני הכותבים הקודמים בבלוג בעילת לשון הרע (ועילות נוספות). הבעיה? מן לא נחשף באמצעות צו של בית משפט, ופוטר מעבודתו לאחר החשיפה. התביעה שהוגשה אמש טוענת, בין היתר, כי חשיפתו של מן פגעה בפרטיותו וכי הדרך היחידה בה ניתן היה להפוך את כתובת הIP של מן לשם אמיתי היא באמצעות בזק בינלאומי, שהיתה ספקית האינטרנט של מן; על כן, וכפי שהסברתי לאתר וואלה: "הטענה שלנו היא שאין שום דרך לקבל זהות משתמש בלי צו בית משפט. העובדה שהזהות נחשפה אומרת אחד משני דברים: או שמישהו בבזק סיפק אותה או שבזק לא הגנה בצורה טובה מספיק על מאגר נתוני המשתמשים שלה". אה, וכן, לבקשתו של מן ועו"ד שמעון מורמי, הצטרפתי לצוות שמייצג את שלמה כיוון שאני מאמין בצדקתו ובהגנה על חירות הביטוי האנונימי ברשת.

3.
ואם כבר פרטיות, אנונימיות וכו' ולאור כמות הפעמים שקיבלתי במייל את הפ (ת"א) 250/08 חברת ברוקרטוב בע"מ נ' חברת גוגל ישראל בע"מ מאנשים שרוצים להסביר לי כמה זה תקדימי וההתחייסות הנרחבת בעיתונות, מספר הערות קצרות. התיק מדבר על חברת "ברוקר טוב" שטוענת לכך ששמה המסחרי נפגע באמצעות הקמת אתר מתחרה עם שם זהה, בית המשפט, בהחלטה שגויה לחלוטין, הורה לגוגל לתת לברוקר-טוב את כל הפרטים הנוגעים למפעילי האתר הנמצאים בחזקתו. אולם, מספר בעיות:

3.1. ראשית, כלל לא ברור אם שמה של החברה – "ברוקר טוב" הוא לא גנרי ועל כן לא ראוי להגנת סימן מסחרי; על מנת להגן על שם מסחרי ועל מוניטין צריך להוכיח שהשם הוא לא גנרי. כב' השופטת בלהה גילאור הסבירה בבשא (חי’) 12243/08 חפטושווק בע’מ (בפירוק זמני) נ’ ווק אפ תאי בע’מ כי "את השמות או המונחים המשמשים במסחר ניתן לחלק לארבע קטגוריות: שמות גנריים, שאינם זכאים להגנה בעוולה הנטענת; שמות תיאוריים, שאינם זכאים להגנה גם כן, אלא במקרים חריגים; שמות מרמזים, הזוכים להגנה; שמות שרירותיים או דמיוניים, שיזכו להגנה הרחבה ביותר". השם "ברוקר טוב" הוא שם תיאורי שלא אמור להיות זכאי כלל להגנה אלא במקרה חריג.

3.2. הבקשה היתה ממש רחבה מדי, והעובדה שהבקשה היתה "להמציא לידי [המבקשים] בתצהיר את כל המידע והפרטים בעבר ובהווה המוחזקים בידה או בשליטתה הקשורים במישרין ובעקיפין לכתובות הדוא"לrokerate@gmail.com ו- lior@brokertov.com, לרבות שמם המלא של בעלי כתובות הדוא"ל וכתובתם הפיזית." כוללת גם את כל הודעות הדואר האלקטרוני (כלומר לא רק Meta-Data אלא גם Data) ומהווה צו תפיסת נכסים לכל דבר, דווקא כאן, בקשת צו אנטון פילר כמו במקרה של אתרי המכירות הפומביות היה הדבר הנכון כיוון ש(א) מדובר בעוולה מסחרית (ולא לשון הרע) ו(ב) מדובר בתפיסה של כלל הפרטים, ולא רק חשיפת כתובת הIP מאחורי המפעילים.

3.3 התביעה הוגשה נגד בעלי הדין הלא נכונים, כב' השוטת דרורה פלפל עושה פלסתר מדיני האישיות הנפרדת ונותנת צו נגד גוגל ישראל לחשוף מידע שכלל לא מוחזק על ידה אלא על ידי גוגל העולמית:

אם המדובר באישיות משפטית, שהינה חברה א', כשמלוא המניות שלה מוחזקות ע"י אישיות משפטית אחרת שהינה חברה ב' (ר' נספח ב' לתשובה) וכששם שתי החברות דומה במובן זה שרק שיוכם הגיאוגרפי שונה, שמות מנהליה והכיתוב שמופיע לצידם מעיד שהם נמצאים בישוב שלא רשום בארץ; כשלכך נוסיף את הצהרותיה לעיל של גוגל שתוכנן מדבר בעד עצמן, כי אז נגיע למסקנה הכפולה: או שהמדובר ביישויות שותפות, שניתן לתבוע מי מהן לפי הצורך ולפי הארץ או לפי משקל התביעה; או, שניתן להרים את מסך ההתאגדות, לפחות לעניין זה, ולאמור כי המדובר בחברה ישראלית "ששייכת" לחברת גוגל הבינלאומית, בין כשותפה ובין כחברת בת, וכשגוגל האמריקאית, יכולה להכתיב לה נורמות, והתנהלות באמצעות מנהלים שמקום מושבם אינו ישראל.

3.4 יתר על כן, המתודה המשפטית לקויה לגמרי. כאשר מאזכרת השופטת את בש"א (ת"א-יפו) 173154/07 פרסיקו אורן נ' שידורי קשת בע"מ כהלכה שמאפשרת לחשוף פרטי גולשים היא שוגה לגמרי: זו החלטה שניתנה בהסכמה, וללא כל דיון משפטי.

3.5 קביעתה של כב' השופטת כי "העובדה שהבמה פתוחה לכל, וכיכר העיר הוירטואלית מלאה במתדיינים ובדעות, לא באה לפרוץ יסודות מוסד ומוסר של שיטת משפט; השיח החופשי לא אמור לאפשר ולאשר עבירות פליליות, כמו גם עוולות אזרחיות. האנונימיות לא נועדה ליצור חיסיון מעבירות ומעוולות, היא נועדה להעלות רעיונות ודעות ולנסות בצורה כזו (רצוי מתורבתת) להשפיע על הלך הרוח הציבורי" היא חרב פיפיות לכשעצמה. אכן, השיח החופשי לא נועד לפרוץ יסודות מוסד ומוסר של שיטת משפט, אולם חלק ניכר משיטת המשפט היא הזכות לאנונימיות, ביטוי אנונימי ופרטיות. אם ינתן צו המאפשר להסיר את האנונימיות הזו בכל פעם שמתעורר חשד חסר ביסוס להפרת זכות קניינית כלשהיא, לא יתקיים ביטוי אנונימי כלל.

4.
אני בסדר, איך אצלכם?

מאת יהונתן בקטגוריות: אבטחת מידע, חופש ביטוי, לשון הרע, פרטיות תגיות: , , , , , , , , , , ,   7 תגובות

הסדר הרכבת : מודל תיאורטי לחישוב מחדש

0.
ביום חמישי נסעתי ברכבת לחיפה וחזרה. במהלך הנסיעה קראתי את ספרו של זוז'ה סאראמאגו, "מוות לסירוגין" (כתבה ב'הארץ'). הספר עצמו אינו רלוונטי, למעט סוגיה אחת: באותה העת הייתי היחיד בקרון הרכבת העמוס שקרא ספר. רוב הנוכחים נמצאו במצב סטטי בו הם קראו את אחד מחינמוני הרכבת או האזינו למוסיקה בנגן בלבד. המצב עצמו לא היה מדאיג אותי כל-כך, אלמלא הצצתי מדי פעם לחינמון שלידי וראיתי בו כתבות עומק על הסכנה בריקודים ללא חזיה ועל נושאים שוליים אחרים, וזאת עוד לפני שמדברים על הנגשת האג'נדה הפוליטית לקוראים בכפית.

1.
אולם, התהיה שלי היתה: אנשים קוראים את החינמונים כיוון שהם שם. הסוגיה של הנוחות באותו עניין משמעותית לעניין הצריכה; הסרה של עלויות הצריכה של המידע תגרום להנגשה שלו (וכאן האינטרנט, שהיא בדיוק האנטי-תזה לרכבת, עוזרת, אבל מילא). ועלתה התהיה שלי: האם אנשים היו קוראים ספרים אם הם היו מודפסים ומונחים ברכבת.

2.
דמיינו מצב אפשרי כזה או אחר בו מודפסים ספרים (לצורך הנוחיות, ניתן להדפיס רק ספרות יפה שנמצאת כבר בנחלת הציבור) ולהניח את אותם הדפסים ברכבת, תוך שהנוסעים יכולים לקחת את הספרים עמם לאחר הנסיעה, או להותיר אותם שם. נוסעים אחרים, לאחר שסיימו לקרוא ספר, יוכלו להשיב אותו לרכבת ולהפוך אותה בעצם לשוק של החלפת ספרים בצורה דומה להחלפת קבצים [ועל כך בעתיד].

3.
אף אחד לא יראה את הבעיה או הפגיעה בסופרים במקרה כזה, שוק הקוראים רק יגדל וכיוון שהספרים שיודפסו יהיו ספרים שיצאו מתחום זכויות היוצרים אל נחלת הכלל, לא יגרם נזק לאף אחד. יתר על כן, סופרים שירצו להצטרף ל'הסדר הרכבת' יוכלו לשחרר את ספריהם תחת רשיון קריאטיב קומונס ולאפשר לקוראים גם לקרוא את ספריהם ולקחת אותם הביתה. אכן, מספר סופרים יזעמו על כך שבעצם הקוראים אינם מוציאים כסף על רכישת ספרים חדשים, אלא מתמקדים בספרים ללא מטרה מסחרית; אבל המטרה הציבורית הראויה : של הגברת האורינות והתרבות, היא זו שעומדת בבסיס ההסדר, ועל פניו אין גם כל מניעה חוקית לעשות אותוץ

4.
הסדר הרכבת יכול לקדם אינטרסים ראויים אחרים, בין היתר של החלפת מידע והערות בתוך הספרים. לאחר שיושב ספר לרכבת, הקורא יוכל להכניס בתוכו הערות לקוראים הבאים (ואולי גם ספויילרים), להכניס פתקים עם המלצות על קריאה של ספרים דומים שהוא מכיר, ואפילו להציע (בצורה אנונימית כזו או אחרת) להכיר את הקוראים האחרים. אותם מנגנונים יכולים להביא לא רק לחברה תרבותית יותר ולחברה שמקדמת את הידע והקריאה (שכן בימים חשוכים אלה הקריאה הופכת לתחביב נדיר יותר) אלא גם לרווחה גדולה יותר.

5.
המגבלה היחידה שמוצבת בפני הפרוייקט היא עלות הדפסת הספרים; אם נניח, היה ניתן להדפיס כל ספר שנמצא בתוך מאגר של 'ספרים בנחלת הכלל' (שכוללים, בין היתר, את יצירות המופת של פיודור דוסטויבסקי, ויליאם שייקספיר, חיים נחמן ביאליק ושאר אנשים שנפטרו לפני עשורים רבים ומעלה), הרכבת תדפיס את הספרים, וכל נוסע יוכל לקחת את הספר המדופס בצורה אישית. כמו כן, נוסעים יוכלו, להשאיר את הספרים מביתם ברכבת ולתת לאחרים להנות מהם (בהסתמך על דוקטרינת המכירה הראשונה)

6.
השיטה הזו, לבטח, תבטיח רווחה ותגרום נזק רק למספר מצומצם של אנשים (כמו במקרה של חוק הספאם) שמבססים את עסקיהם על מודל עסקי רעוע בימינו. אולם אין הבדל בינה לבין שירותי החלפת קבצים ברשת; שני השירותים מאפשרים לציבורים שעד היום לא היתה להם גישה למידע ולתרבות גישה מהירה, ללא תשלום וללא מתווכים [דמיינו את המוכר בחנות הדיסקים כGateKeeper של טעם מוסיקלי]. מודל הרכבת הוא מודל מוחשי של שירותי רשת רבים שצצו לאחרונה שמאפשרים החלפת שירים, המלצות, מתן העדפות ושימוש בזמן ומשאבים חברתיים פנויים כדי לקדם את הרווחה.

7.
אני רציני בנושא 'הסדר הרכבת'; אם מישהו מכיר קרן לקידום אוריינות שתוכל לתת כאן כמה זוזים כדי להדפיס ולהשאיר ספרים ברכבת, או ספרים שאנשים רוצים לתרום לפרוייקט, אני אשמח.

מן הארכיב:
שיתוף ספרים : מסע אל העבר

מאת יהונתן בקטגוריות: הדיאלקטיקה, זכויות יוצרים, כלכלה, קוד פתוח, שיתוף קבצים תגיות: , , , , , , , , , , , , , , ,   62 תגובות

אז מהי יצירה חופשית? תהיות בעקבות פרשת ויקיפדיה

מאת: יהונתן קטגוריות: זכויות יוצרים, קוד פתוח; תגיות: , , , , , , , ; 16 תגובות; פורסם בתאריך 5 בנוב', 2008

שינוי הרשיון בו מופצת ויקיפדיה עשוי להיות בעייתי במיוחד מבחינה משפטית, במיוחד לאחר שאותו שינוי אינו מצליח לאחד את היצירה החופשית תחת מטריה אחת.

בעקבות בקשת ויקיפדיה, שונה לאחרונה רשיון הGFDL בצורה שאמורה היתה לאפשר לויקיפדיה לשחרר את היצירות תחת רשיון Creative Commons (ראו גם). אם שני הדברים האלו לא אומרים לכם כלום, אז כנראה שהידיעה לא רלוונטית עבורכם. GFDL הוא הרשיון שבו מורשים כל הערכים בויקיפדיה. במקור הרשיון נועד למדריכים של תוכנות ששוחררו תחת רשיון GPL והורחב לעוד מסמכים. הרשיון קובע, בגדול, שמותר לעשות כל שינוי במסמך כל עוד הוא ישוחרר תחת אותו רשיון. השינוי המהותי ברשיון, שבוצע בצורה בעייתית קובע שמותר לאתרים שמשתפים מספר כותבים (אתרי ויקי) לשחרר את היצירות [במקום או במקביל, כאן הרשיון לא ברור] תחת רשיון CC-BY-SA 3.0, כל עוד הם בחרו לעשות כך לפני אוגוסט 2009. למרות ההצהרות הגרנדיוזיות של לורנס לסיג, ככל הנראה הרשיון עצמו ינו ברור (ועשוי לגרום לבעיות) וגם לא מאפשר את השחרור של יצירות בויקי. הרשיון החדש קובע בסעיף אחד-עשר כי למנהלי אתרי ויקי תהיה היכולת לבחור להרשות מחדש (שוב, אי הבהירות) את תוכן האתר אם כל היצירות באתר פורסמו בו לראשונה, או שאוגדו לתוכו לאחר שפורסמו בGFDL לפני נובמבר 2008.

כיוון שאני עשוי עוד להתקבל בשאלות האלו במהלך עבודתי כעורך דין בתחום, אני חייב להבהיר שהרשיון עצמו מנוסח בצורה רעה במיוחד. קודם כל, צריך לזכור שמי שמחליט להחליף את הרשיון (או להרשות במקביל) הוא לא אותו האדם שכתב את הטקסט, אלא מנהלי האתר. בעוד שהיוצרים המשותפים הרשו להשתמש בטקסט בגרסא קודמת של הרשיון, בו לא היתה הזכות. נכון, היוצרים הרשו להשתמש ביצירה גם לפי תנאים עתידיים של הרשיון, אבל קרן התוכנה החופשית אמרה ברשיון ש"Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns". כלומר, הדרישה לשחרר את התכנים על ידי רשיון CC היא לאו דווקא "דומה ברוח" לגרסא הקודמת.

חשוב להבהיר שישנם הבדלים לא קטנים בין הרשיונות. רשיון Creative Commons-Attribution-Share Alike הוא רשיון קריא, ברור ושלא דורש הרבה יותר מדי. רשיון הGFDL, לעומת זאת הוא מסובך הרבה יותר. CC-BY-SA מאפשר לך ליצור יצירות נגזרות אם אתה שומר על קרדיט ליוצר ומשחרר את היצירות בצורה זהה; הGFDL, לעומת זאת, דורש מהמשתמש לנהל רישום של הגרסאות ולתת לינק ליצירה המקורית [ויש עוד לא מעט הגבלות]. למרות שרשיון CC עשוי להחשב "חופשי" פחות, לשני הרשיונות יש מאפייןן דומה: הם ויראליים ומדביקים כל פיסת מידע שהם משולבים בתוכה.

כדי לאפשר תאימות בעולם התוכנה החופשית דרוש הרבה יותר מאשר סעיף. דרושה החלטה אחידה על מהי תוכנה חופשית ומה מותר לעשות איתה. בעוד שבהתחלה התוכנה החופשית החלה כוריאנט על חוקי זכויות היוצרים, כיום, כשיש לא מעט מסמכים ותוכנות, יש צורך ברפורמה אמיתית: יש להגדיר בצורה אחידה (בין אם בחוק או באמנה) מהי יצירה חופשית ולאפשר אחת ולתמיד את השימוש בה על ידי הציבור.

מאת יהונתן בקטגוריות: זכויות יוצרים, קוד פתוח תגיות: , , , , , , ,   16 תגובות

טכנולוגיה היא רווחה

0. מנהלות \ ספרניות
בשבוע הבא יערך כנס הספרניות הארצי, הידוע יותר בשמו "כנס מולטי ידע". במסגרת הכנס אני ארצה על זכויות יוצרים ושיתוף ידע. זה תקציר ההרצאה, שככל הנראה לא תחדש יותר מדי למי שכבר קורא את הבלוג שלי, אבל עשויה להיות מעניינת. מצגת, ככל הנראה, תהיה מוכנה לקראת סוף השבוע, למרות שאני אהיה ככל הנראה יותר עסוק בעניין התזה שלי.

אבסטרקט: ההתפתחות האנושית מבוססת על שני צירים מקבילים, הציר הראשון הינו הציר האבולוציוני בו הגנטיקה האנושית מתפתחת למצב בו החזקים הם אלו שמתרבים וממשיכים להעביר את המטען הגנטי שלהם. אותו מטען גנטי, למרות שמועבר בין דור לדור, מתערבב בתוך מטענים גנטיים שונים עד כדי מצב בו בתוך שמונה דורות הקרבה בין הצאצא למוריש המקורי של הגנים הוא אפסי. לעומת זאת, הציר השני הוא הציר הרעיוני, הטכנולוגי. אותו ציר מקדם רעיון על ידי זריעתו במוחותיהם של אנשים, ללא קשר הכרחי לקרבה גנטית. אותה התפתחות מתקדמת באמצעים טכנולוגיים ומשפרים את רווחת האדם. הטכנולוגיה היא זרועה זהה של האבולוציה ומאפשרת את התפתחות רווחת האדם בצורה דומה. אולם, בכדי להעביר את הטכנולוגיה דרושה גם העברה של ידע. הטקסט הקצר המובא כאן דן בסוגיה של הגבלת העברת הידע והכוחות שפועלים במקרים אלו.

1. טכנולוגיה, מימטיקה, אבולוציה (מבוסס על  הפוסט הזה)
בשנות השבעים הגיח מדען מבריק מתחום הזואולוגיה, ריצ'ארד דוואקינס היה שמו; בספרו הגן האנוכי הציע דוואקינס תפיסה מהפכנית לפיה האבולוציה היא מדיניות של שימור הגנים והעברת המידע הגנטי מדור לדור באמצעות רביה. אותה תפיסה היא זו שטוענת כי הרצון של הגנים להמשיך הלאה, בגופים אחרים, היא זו שגורמת לנו לבחור בני זוג בעלי גנים שמעודדים השרדות חזקה יותר, וכך בעצם נוצרת הברירה הטבעית: השורדים מתרבים. דוואקינס עצמו מציג את הגנים כבעלי רצון אוטונומי לשרוד ומביא שלל דוגמאות למקרים בהם הגנים משקרים על מנת לקדם את עצמם במערך הגנים. הוא משתמש בדוגמאות מתורת המשחקים על מנת להגיע למה שנקרא Evolutionary Stable Strategy, שהיא אסטרטגיה של בחירת גנים שיכולים לסייע לאבולוציה בצורה הטובה ביותר.

1.1
דוואקינס עצמו מודע למחשבים בספרו ומנסה לרתום את אותה מכונה מגושמת שבשנות השבעים היתה בעלת יכולות חישוב מזעריות ואיטיות, ומאמין שמערכות המחשב אינן בדיוק שיא האבולוציה, אולם (…). לקראת סוף ספרו דוואקינס מגיע להבנה אמיתית בעלת השלכות רציניות עבורנו, דוואקינס ממציא, דה ניהיליו, את המימ (meme) (עוד). מימ הוא המקביל הטכנולוגי של גן, ומבוטא כמו שמבטאים גן באנלית. המימ הוא הגן החדש של  העידן הטכנולוגי, כך לפחות לפי דוואקינס, שמאפשר את העברת הידע באמצעות פולקלור, אגדות, ספרות ושימוש בכלים. אכן, כמו שמחקר חדש קבע לפני מספר שבועות, בני האדם תופסים את השימוש בכלים כחלק אינהרנטי מגופם.

1.2
בערך באותה תקופה אבולוציונית, רק מאה שנים אחורה, החל להתפתח ז'אנר אמנותי-ספרותי, הפסטיש. הפסטיש הוא בעצם הצגת מחווה לז'אנר או יצירה מסוימת, תוך חיקויה בצורה קלילה ואימוץ המוטיבים שלה. הפסטיש הוא זה שבעצם הצליח, יחד עם עוד לא מעט אמצעים טכנולוגיים, להביא למהפכה באומנות של המאה ה20. החל מאימוץ הדלתא-בלוז על ידי אמנים לבנים בארצות הברית והפיכתו אט-אט לרוקנ'רול בשל שינוי-בעת-חיקוי. אותו שינוי תוך כדי חיקוי של הפסטיש, למרות שקשה כל כך לתפוס אותו, הוא המימ האבולוציוני שמנסה לקדם אסטרטגיות יציבות.

1.3
רעיונות, כמו דת, פילוסופיה, משפט וגנטיקה, לעיתים מתחרים אחד בשני תוך הצגת הסברים מימטיים לפתרון הנכון והצודק. התחרות בין הרעיונות והשוק החופשי של אותם רעיונות הוא מה שמביא לכך שהידע האנושי יתקדם, הכלאות בין מדעים יוצרות ידע חדש, ואותן מימטיקות משמות להגדלת הרווחה של בני האדם, בין היתר על ידי יצירת אמצעים לשכפול מימטי. הדת מעוניינת בקהילה מגובשת שמקדמת ערכים כדי לקדם את העברת הסיפורים התיאולוגיים שלה (והתקרבות לאמת) בדיוק באותה צורה שהפיסיקה מעוניינת ביותר מאמינים כדי לקדם את הגילוי של האמת באמצעים פיסיקליים: ככל שיותר אנשים יחקרו ויתעמקו במימטיקה מסוימת, כך יותר בני אדם יוכלו להשתמש בה על מנת להגיע לאמת.

2.
כאן מתחיל בעצם סיפורנו, אחרי הנחת המוצא הזו שכל רעיון מעוניין להתקדם, להתחקות, להשתכפל ולהטמע בחברה. הסיפור הוא סיפורה של הטכנולוגיה, אבל בעצם הוא סיפורה של האנושות. האנושות הגיע לרוויה ביכולת ההאצה של ההתפתחות בכך שאינה מסוגלת עוד להתפתח בצורה טבעית בצורה בה היא תוכל לכלכל את צרכיהם של כל תושבי העולם, ולכן היא משתמשת בטכנולוגיה כאבולוציה. במובן זה או אחר, המימטיקה הטכנולוגית הביסה כבר את הדת והפילוסופיה, תוך קביעה שהטכנולוגיה היא נייטרלית לאידיאולוגיות (דרור, 2006), כעת, לטכנולוגיה, כמימטיקה, נותר להביס רק את המשפט והמוסר.

2.1 (מבוסס קצת על)
אולי נרד בחזרה לשורש הבעיה שלנו, בשנת 1436 לערך, הגיח יוהן גוטנברג עם מכבש הדפוס שלו (ולא בכדי פלטפורמות הבלוגים הפופולריות מנסות לנכס לעצמן את השם של המצאתו של גוטנברג – Word Press וMovable Type). אותה המצאה אפשרה העברה של ידע בצורה המונית. אם עד לאותו הרגע היה דרוש סיפור מצד מספר או כתיבה אישית בעט של טקסט והעברתו מאדם לאדם, תוך כדי שלעיתים מוכנסים שינויים והערות באותו טקסט, גוטנברג אפשר את השינוי המהותי הראשון בספר, גוטנברג בעצם יצר אמצעי להעתקה מדויקת, כמו בגנטיקה.

2.2
ההמצאה של גוטנברג היתה כל כך מהפכנית לא כי היא רק רצתה לקדם את הטכנולוגיה, אלא כי היא בעצם יצרה ענף שלם של בעיות משפטיות. ההקלה הטכנולוגית בשעתוק של מידע הביאה במאה השמונה-עשרה לבעיה רצינית בממלכה הבריטית. אותה טכנולוגיה אפשרה להפיץ את רעיונותיהם של אחרים (לרבות סיפוריהם, כתביהם ועוד) מבלי שאלו יקבלו תגמול בעבור אותם רעיונות. אם עד לאותו רגע היצירה הועברה ישירות על ידי המחבר, וכל שינוי שנעשה בה (כמו, לדוגמא, השינויים המינוריים שביצע וויליאם שייקספיר בקלאסיקות כדי להפכן לשלו, ומאוחר יותר פוסטשו על ידי לאונרד ברנשטיין) נראה למחבר כמזכה אותו בתשלום. לכן, בשנת 1710 הוחקה בממלכה הבריטית חקיקה מסוג חדש: Statute Of Anne היה חוק מיוחד שאפשר למחברי יצירות להחזיק בזכות הבלעדית להדפיסן מחדש במשך עשרים ואחת שנים.

2.3
לראשונה, ואחרי מיליוני שנים של העברת ידע, החוק ניסה להתערב באבולוציה הטכנולוגית והכל מסיבה פשוטה מאוד: ממון. מחברים הבינו כי העברת ידע, בצורה זו או אחרת, הוא בעל ערך כספי ולא היו מוכנים שבני אדם אחרים יוכלו להנות מפירות מחשבתם. המשפט והשוק החופשי ניסו להתערב במימטיקה הטכנולוגית באמצעות חקיקה.

2.4
אולי עד לשנות השבעים של המאה העשרים נותר קשר הדוק בין האמצעי עליו מועבר הידע לבין הידע עצמו: ספרים הודפסו על נייר, תקליטים הוקלטו על ויניל וסרטים הועברו על צלולואיד. המדיום שהעביר את הידע עצמו היה הרכוש שנקנה על ידי בני האדם ועל כן החוק לא הפריע יותר מדי לטכנולוגיה להתפתח. החוק, באמצעות כלים כמו דיני פטנטים ודיני סימני מסחר, אפשר גם לחברות המחזיקות באמצאות לגדול למימדי ענק, כאשר הוא מסרס את התחרות; כך נוצרו תאגידי ענק בעלי אינטרסים כלכליים בתחומי התרופות, הספרות, המוסיקה והקולנוע.

3. ואז הגיעה הספרה (מבוסס קצת על).
המצאת היכולת לשמור מידע בצורה ספרתית (דיגיטלית) ביחד עם המחשב גרמה לניתוק מהותי בין המדיום עליו מועבר המידע לבין המידע עצמו. היכולת הטכנולוגית לשכפל עותק מקורי ולא העתק של יצירה רק על ידי אחיזתה בתוך ספרה ספרתית (Digital Sphere) שונה מהותית מכל דרך העברת ידע שקדמה לה. בכדי לצור עותק מקורי של ספר דרושים לוחות הדפוס וסידורי ההדפסה, ודרוש גם מכבש דפוס; בכדי לצור עותק מקורי של תקליט דרושה מחרטת תקליטים ותקליט מאסטר; בכדי להעתיק קובץ מחשב דרוש מחשב וקובץ.

3.1
הקלות הזו של העברת מידע ללא תגמול היתה מסוכנת מאוד לבעלי ההון הרוחני. אלו מעוניינים לשמר את המונופולין שהחוק נתן להם להפיץ את היצירות בצורה בלעדית תוך שהם גובים תגמולים על כל עסקה שמבוצעת באותן יצירות; הבעיה היא שבניגוד לתקופה הויקטוריאנית, כיום קשה מאוד (עד בלתי אפשרי) לאכוף את החוק שאוסר את העתקת הידע.

3.2
הטכנולוגיה אימצה לעצמה מנגנונים לשכפול הידע ולהעברתו בין בני אדם בצורה יעילה יותר, כשהמחסום היחיד שמונע את העברת הידע הוא החוק. בעצם, נוצרת פה התנגשות בין שתי אמונות או תורות מימטיות: הראשונה מימטיקה משפטית והיא תורה קניינית, שמיוצגת על ידי החוק והכלכלה: אותה תורה מעוניינת בשימור המבנה הקיים ובאיסור העברה של ידע ותרבות. מימטיקה שניה היא מימטיקה טכנולוגית, שמעוניינת לקדם את הטכנולוגיה על ידי התרת כל מגבלות העברת ידע באמצעות החוק.

3.3
המאבק בין אותן גישות הוא ככל הנראה המאבק החשוב ביותר שהתרבות נצבת בפניו כיום. החברה האנושית חווה התפתחות מעריכית של אמצעים טכנולוגיים במחצית המאה האחרונה, כשאותה התפתחות נוצרת למרות אותן מגבלות חוקיות שמוצבות אחת אחרי השניה כנגד טכנולוגיה. נסיונות של מחוקקים להכפיף טכנולוגיות חדשות לחקיקה ישנה מדגימות לא אחת את האבסורד.

4.
אולם, למרות כל החקיקה, החברה האנושית, ואולי בלי קשר למודעות למימטיקה הטכנולוגית, הולכת ומשתמשת באמצעים הטכנולוגיים כי הם שם, ובלי לשאול למהות החוקיות שלהם. יותר ויותר אנשים משתמשים כיום בתוכנות שיתוף קבצים ובאמצעים אחרים על מנת להעביר את התרבות שמכוננת את החברה בה הם חיים; השימוש בתוכנות שיתוף הקבצים אינו נובע מנקיטה בגישה אידיאולוגית כלשהיא או בבחירה במימטיקה אלא דווקא מתוך נוחיות: הטכנולוגיה פיתחה פתרון יותר טוב מהפתרון שהמשפט והשוק מציעים, אז עדיף להשתמש בו.

4.1 (מבוסס קצת על)
וכדי להלחם על הצדקת קיומו של מודל כלכלי, מאמצות חברות הקניין את השפה המקצינה ומנסים להוציא אל מחוץ לשיח הלגיטימי את אותם אנשים, תוך שמכנים אותם פיראטים וגנבים תוך שאותם אנשים אינם מתעלמים משתי בעיות רציניות  בהגדרות האלו: על מנת לבסס גניבה יש לשלול מבעל הזכות בקניין את אותה זכות לעולמי עד (מה שלא מבוצע בעת הפרת זכויות יוצרים) וכן, בצורה אנקדוטלית יותר, פיראט נובע מהמילה Port (שער, מעבר, נמל) שקרובה למדי לשמה של עיר הנמל פיראוס (pīrē`əs) (לא בכדי המילה מעל פיראט במילון הלטיני היא פיראוס) היא ההסבר; הפיראטים היו שוכני נמלים, הם היו אלו שהביאו את הסחורות לאורך הארץ (שעוד לא היתה עגולה) ודאגו למעבר סחורות. אכן, מדי פעם היו ספינות שוד, ואלו פגעו בזכויותיהן החוקיות של אחרים, אך עיקר המשמעות באה ממביאי הבשורה, המגיעים לשער.

4.2
אכן, משתפי הקבצים חולקים את אותו הידע בגלל הנוחיות והקלות שבדבר. המימטיקה הטכנולוגית מפתחת את עצמה על ידי כך שהפתרון שהיא מציעה, לכלל הציבור, יותר נוח מהפתרון שמציעה המימטיקה המשפטית, שעובדת לרווחת ציבור מסוים וקטן.

4.3
אולם, כאן נוצרת בעיה: האם בעת אימוץ המימטיקה הטכנולוגית, בה מידע שוחר להיות חופשי, לא נאבד את אותה היצירה שנוצרת על ידי אלו שמחזיקים באמונה המימטית המשפטית? בהכללה גדולה מדי אולי ניתן לחשוב שלא. והסיבות לכך הן שתיים (תוך שאנחנו יוצאים מנקודת הנחה חדשה, לפיה טכנולוגיה היא רווחה): הראשונה היא שהתפתחות הידע האנושי עד שנת 1710 לא היתה התפתחות לינארית אלא מעריכית גם כן, והמשפט לא עזר להתפתחות אלא במקרה הטוב ביותר לא מנע מהטכנולוגיה להתפתח. השניה היא הדוגמאות למה שנקרא כעת Folksonomy, פרוייקטים רבים כיום מיישמים את חוכמת ההמונים ואת שיתוף הידע הרב. פרוייקטים כמו ויקיפדיה מאפשרים להמונים להתערב ולייצר גנום של ידע ענק, שמתוכו כל אדם יכול לשלוף מידע, כמו גם לשתף את המידע שלו, אתרים אחרים, כמו הסטארט-אפ הישראל 5min מאפשרים לכל אחד לשתף סרטון וידיאו בו הוא מלמד את חמש הדקות שלו של ידע אנושי.

5. על רשיונות תוכנה וויקיפדיה. (קצת מכאן)
שתי אידיאולוגיות התפתחו במקביל החל משנות השבעים ועד היום, שמיישמות את הנרטיב של המימטיקה הטכנולוגית: הראשונה היא תנועת הקוד הפתוח (ריימונד, 1996) שמאמינה כי תוכנה שמפותחת על ידי ציבור רחב, כשכל אחד תורם את מאמציו, יכולה להביא לפתרונות טובים יותר מאשר תוכנה שמפותחת על ידי קבוצה מצומצמת למטרות רווח. בעצם, הכנסת אלמנט הרווח לתוך תוכנה היא לא פחות בעייתית מאשר אותן כוחות שהניעו את Statute of Anne באותה תקופה.

5.1
אבל לא רק תנועות כמו תנועות הקוד הפתוח קמו, אלא כלים משפטיים, אבולוציה טכנולוגית אולי של המימטיקה המשפטית, איזושהיא מוטציה שבאה לפגוע באותה המימטיקה, אפשרו את הקיום המשפטי לשיתוף ידע: רשיונות כמו Creative Commons וGFDL למסמכים ויצירות אומנותיות אפשרו לאנשים לחלוק מידע אחד עם השני ולהעביר מידע במהירות ובלי התערבות מיותרת של המשפט; במקביל, רשיונות תוכנה כמו GPL וBSD איפשרו לצדדים לחלוק בקוד תוכנה, שהוא הוא היישום הטכנולוגיה של המימטיקה.

5.2.
אבל המימטיקה הטכנולוגית לא מבחינה, ככל הנראה בזוטות משפטיות. למרות רשיונות אלטרנטיביים שפותחו באיזושהיא מוטציה בין שתי המימטות, המימטיקה הטכנולוגית עדיין מתעלה על המשפטית. רוב המידע שמועבר ברשתות שיתוף הקבצים, רוב המידע שנוצר באמצעות הטכנולוגיה החדשה, הוא ספיח להתפתחות הטכנולוגית מצד אחד, ומצד שני אינו מידע שמיועד לקדם את התפתחות המין האנושי. רשתות שיתוף הקבצים, אגב, תעבורת שיתוף הקבצים עוברת בהרבה את כל תעבורת הרשת האחרת גם יחד, מה שאומר שיותר מכל שימוש אחר באינטרנט, המשתתפים מעוניינים לשתף ידע.

5.3
המימטיקה הטכנולוגית היא המאמצת הגדולה ביותר של פסטיש: "באינטרנט אין כזה דבר להעתיק, כולם מעתיקים מכולם וכל יצירה מבוססת על משהו אחר", אמר לי פעם לקוח בעת ששאלתי אותו מהיכן שאל את עיצוב התוכנה שלו. כל האשמה של חברת תוכנה זו או אחרת על הפרות בפטנטים שלה, בזכויות הקניין ובקוד התוכנה מבוססת על ה"שינוי תוך כדי חיקוי" שמנעו את הפיתוח. כל פרוייקט טכנולוגי עובר תהליך של החלפה מימטית, כאשר הוא בונה לעצמו את המוניטין על סמך נסיונם של אחרים, ולבסוף מתפתח לכדי מפלצת שמעדיפה את המימטיקה המשפטית כדי למנוע מאחרים להתחרות בה.

6.
ואז בא השלב החשוב, השלב בו הקהילה הטכנולוגית אמצה את הכללים המשפטיים כדי להתחרות בהם: שני רשיונות, אחד בתחום התוכנה ואחד בתחום המידע, נועדו כדי למנוע מצב בו פרוייקט טכנולוגי, שנועד לקדם את האנושות, ינושל מטובת האנושות.

6.1
הראשון הוא רשיון התוכנה GPL. יופיו של אותו רשיון, ואולי גם סכנתו העיקרית לחברות התוכנה, היא שמרגע שקוד משוחרר תחת GPL לאף אדם אחר (מלבד כותב הקוד המקורי) אין זכות להפיץ את התוכנה ללא הפצת קוד  התוכנה (שהוא הבסיס עליו נשענת התוכנה, ומה שמאפשר הכנסת שינויים ושיפורים בה), כלומר, אותו רשיון בעל אופי ויראלי הוא הרשיון שמאפשר לנו לקבל את הידע בחזרה לציבור. הציבור, שהוא בעליו של אותו הידע, הוא הנהנה העיקרי מאותו רשיון והוא יהיה זה שיוכל גם להפיק את הרווח האמיתי, זה שאינו כספי, מהיצירה.

6.2
הרשיון השני הוא רשיון Creative Commons (עם מאפיין SA, אבל זה מינורי) שמאפשר לכל אדם לקחת יצירות ששוחררו תחתיה, בין אם מדובר בספר, סרט, מוסיקה, שיר, תמונה או כל יצירה אחרת, ולעשות בה כל שינוי שיחפוץ, כל עוד אותו שינוי משוחרר גם הוא תחת אותה ההגבלה. (בהערת אגב, אותו רשיון מאפשר הגבלות נוספות, אבל הן אינן רלוונטיות כעת).

6.3
אולי לסיכום, ואולי רק כפתיחה, הידע האנושי הוא בלתי מוגבל. המין האנושי מתפתח לאורך מיליוני שנים, כשבמאות השנים האחרונות כל אבולוציה בוצעה בצורה מדהימה על ידי מכשירים ומכונות, אותה אבולוציה, אולי יותר מכל, הוגבלה על ידי מקדם אחד: האינטרס הכלכלי. אולי הפתרון הטוב ביותר שיהיה לטכנולוגיה כדי למנוע את אותו אינטרס יהיה להגיע למצב בו צרכים כלכליים של בני אדם יעלמו, וכמו שאמרתי, טכנולוגיה היא רווחה.

מאת יהונתן בקטגוריות: הדיאלקטיקה, זכויות יוצרים, חוק, מוסיקה, קוד פתוח, שפה, תרבות תגיות: , , , , , , , , , , , , , , ,   23 תגובות